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福岡高等裁判所 昭和35年(う)458号 判決

控訴人 被告人 元山逸馬 外一名

検察官 得津良之助

主文

原判決を破棄する。

被告人両名を各罰金一万円に処する。

被告人等において右罰金を完納することができないときは、いずれも金二五〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。

押収してある現金三〇〇〇円(証第六号)は、これを被告人伊勢馬場治美から没収する。

被告人両名に対し公職選挙法第二五二条第一項の選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用しない。

原審における訴訟費用中、証人松尾三蔵、同田村秋広に支給した分は被告人元山逸馬の、証人宮原始、同中原喜代磨、同中原マサエ、同秀島俊孝、同古川光、同中村好見に支給した分は被告人伊勢馬場治美の、証人尾崎英次に支給した分は被告人両名の各負担とする。

被告人等両名に対する本件公訴事実中、被告人元山逸馬が昭和三四年三月一五日頃被告人伊勢馬場治美に対し選挙運動をしたことの報酬等として現金二〇〇〇円を供与したとの点、並びに被告人伊勢馬場治美が右情を知り乍ら同日被告人元山逸馬より右現金の供与を受けたとの点については被告人等はそれぞれ無罪。

理由

本件各控訴の趣意は、記録に編綴の弁護人吉浦大蔵、被告人元山逸馬(以上同被告人関係)及び弁護人野方寛(被告人伊勢馬場治美関係)各自提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、いずれもこれを引用する。

弁護人吉浦大蔵の控訴趣意第一点、一、1について。

記録によれば、武雄簡易裁判所裁判官植村武雄は昭和三四年七月四日被告人伊勢馬場治美に対する本件公職選挙法違反被告事件につき略式命令を発しこれに対し同被告人より正式裁判の請求がなされ、同裁判官は同年八月三日被告人元山逸馬に対する公職選挙法違反被告事件と右伊勢馬場治美に対する被告事件を併合して審理する旨の法定をなし、且つ、同日右被告人両名に対する該被告事件を刑事訴訟法第三三二条により佐賀地方裁判所武雄支部に移送する旨の法定をしていることは所論のとおりである。

ところで裁判官が被告事件につき略式命令をした場合、その職務の執行から除斥されることは刑事訴訟法第二〇条第七号により明らかであるが、同条において裁判官の職務の執行につき除斥原由を定めている所以は専ら審判の実質的内容の公正を保持するためにあることが明らかであるから、略式命令をした簡易裁判所裁判官が同命令に対し、正式裁判の請求がなされたとき、後に該被告事件につき自ら審判するのではなく、該事件を刑事訴訟法第三三二条の規定により管轄地方裁判所に移送する前提として他の被告人に対する被告事件と併合審理する旨の決定をし、且つ該併合被告事件を前記法条に基き移送決定をするがごときは、いずれも形式的裁判であつてもとより実質的裁判ではないから毫も審判の実質的内容の公正を害するものということはできない。従つて前記のごとき各決定をなすことは同法第二〇条にいう除斥せらるべき職務の執行に包含せらるべきものでないと解するのを相当とする。しかして記録を調査すると本件移送にかかる被告事件の審判につき裁判官植村武雄が関与したものでないことは極めて明瞭であるから、同裁判官のなした前記併合審理決定、並びに移送決定が無効であることを前提とする論旨は理由がない。

同控訴趣意第一点、一、2について。

しかし、原判決挙示の証人平原卓爾は被告人両名が曽て平原方に精米や精麦に来たことがあり、昭和三四年三月一日も名前は判然しないが精米五俵と精麦二斗を頼まれたと証言しておるのであり、該証言は原判示第一、(一)事実の間接証拠たり得ないものとはいわれないから、原審が右証言を同事実認定の証拠に供したのは相当である。論旨は理由がない。

同控訴趣意第一点、一、3について。

よつて記録を精査するに、被告人伊勢馬場治美の検察官に対する昭和三四年四月二二日附供述調書記載の論旨摘示の供述内容を挙示の他の証拠と対照して仔細に検討すれば、右供述調書の記載がその内容と経験則に照らして不任意の供述であるという所論は到底採用し難い。また、記録によれば同被告人が昭和三四年三月二三日公職選挙法違反被疑事件により司法警察員に逮捕されて勾留中、同年四月二日赤痢に罹つて武雄市隔離病院に入院し、同月一三日退院するや即日再び収監されて勾留されているうち、原判決挙示にかかる同被告人の司法警察員に対する同年三月二四日附、同年四月一六日附、同月一八日附各供述調書及び検察官に対する同年三月二七日附、同年四月一四日附、同月二二日附、同月二四日附各供述調書が作成されていることは所論のとおり認められる。しかし、同被告人が当時勾留に堪えない程度に身体の衰弱を来していたとは認め難く、また取調官が同被告人の病後の勾留による苦痛に乗じて自白を求めた形跡も窺われないから、同被告人の自白が病後の勾留中になされた一事を以てその任意性に疑があるものとなし得ないのは勿論であり、更に原審証人尾崎英次、同秀島俊孝の各証言によれば、警察、検察庁の取調において同被告人に対し所論の如き強制、脅迫、偽計、約束を用いて自白を迫つた形跡は認め難く、記録を精査しても右各供述調書の任意性を疑うべき事情は存しない。原判示第一(一)の事実に関する限り原判決に所論の如き訴訟法違反、採証の誤、事実誤認は存しない。論旨は理由がない。

ところで、被告人伊勢馬場治美の検察官に対する昭和三四年四月二四日附供述調書を検討するに、該供述調書によれば同被告人は原判示第一、(二)に照応する同第二、(五)のとおり昭和三四年三月一五日頃選挙運動の報酬等として現金二〇〇〇円が被告人元山より供与された事実を自白している。しかし、被告人元山逸馬は原判示第一、(一)の現金三〇〇〇円の供与については検察官及び司法警察員に対してこれを自白し乍ら、右二〇〇〇円の供与については警察、検察庁、原審公判を通じ終始一貫してこれを否認している。被告人伊勢馬場治美は前記供述調書において只一回これを自白しているのみであり、しかも、右現金二〇〇〇円の使途、始末についてはこれを窺うべき資料がないのみならず、該自白を補強すべき証拠は記録上絶えて存しないのである。(従つて同被告人に対しては右自白に拘らず刑事訴訟法第三一九条第二項により有罪を認め得ないのである。)これ等の事情を考慮にいれて記録を仔細に検討すれば、同被告人の検察官に対する前記供述調書の自白は遂に真実に符合するとの心証を惹起し難く、その信憑力を否定せざるを得ない。従つてこれを以て原判示第一、(二)の事実を肯定する証拠とはなし難い。尤も、原判決は右供述調書の外に第一、(二)事実の証拠として被告人元山逸馬の司法警察員及び検察官に対する各供述調書及び裁判官の伊勢馬場治美に対する証人尋問調書を挙げているが、右はいずれも第一、(一)事実に関する供述のみにして第一、(二)の事実については一言も触れておらずこれが証拠となるべき供述は全く存しないのである。然るに、原判決が前示各供述調書を採つて以て原判示第一、(二)の事実を肯定したのは証拠の価値判断を誤り事実を誤認したものにして、この誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。この点の論旨は理由がある。

同控訴趣意第一点、一、4について。

しかし、刑事訴訟法第一九八条第二二三条にいわゆる「被疑者」とは当該被疑者を指称し、共犯等の場合において共同被疑者として取調を受けた場合一方の当該被疑者に対する関係においては他方の被疑者は同法第二二三条の被疑者以外の者に当るものというべきである。これを本件について観れば、被告人伊勢馬場治美は公職選挙法違反被疑事件につき必要的共犯の関係にある被告人元山逸馬と共同被疑者として刑事訴訟法第一九八条に基き検察官の取調を受けたものではあるが、被疑者元山逸馬に対する関係においては同法第二二三条の被疑者以外の者に当るから、検察官の右取調はすなわち被疑者以外の者の取調に当るものというべく、そして同法第二二七条にいわゆる第二二三条第一項の規定による取調とは被疑者以外の者の取調を指称する趣旨に解すべきであるから、伊勢馬場治美は被疑者元山逸馬に対する公職選挙法違反被疑事件に対する関係においては被疑者以外の者として検察官の取調を受けた者であり同法第二二七条所定のこの点に関する証人適格を有していたものといわねばならない。そして、被告人両名の司法警察員及び検察官に対する各供述調書によれば、被告人元山は武雄市議会議員に当選した現職議員にして被告人伊勢馬場より一五才も年長であるのみならず、同被告人は被告人元山に累の及ばんことを恐れ乍ら宮原始に供与した現金三〇〇〇円が同被告人より供与された旨を司法警察員に自白したことを認め得るから、被告人伊勢馬場治美が公判期日において圧迫を受け前にした供述と異る供述をする虞があることは優に窺われ、また同被告人は被告人元山と必要的共犯の関係にあつてその供述が犯罪の証明に欠くことのできないこともたやすく看取されるところにして、刑事訴訟法第二二七条第二項の疎明があることはこれを肯認するに十分であり且つ被告人伊勢馬場治美の検察官に対する各供述調書の任意性を疑うべき事情がないこともさきに説明したとおりであるから、同法第二二七条に基き作成された裁判官の伊勢馬場治美に対する昭和三四年四月二三日附証人尋問調書は所論の如く作成要件を欠如するものとはいい難く毫も証拠能力に欠くるところはない。また、右証人尋問調書が作成されたのは同被告人の検察官に対する昭和三四年四月二二日附供述調書が作成された翌日であることは所論のとおりであるが、右供述調書が強制、脅迫、偽計、約束その他任意性を疑わしむべき事情の下に作成されたものでないことは前叙のとおりであるから、右証人尋問調書における証言が検察官に対する供述を繰り返したものであつたとしても、そのことよりして直ちにその任意性に疑ありとなし得ないことは勿論であり、記録を精査しても右証人尋問調書の任意性を疑うべきふしは存しない。しかし、右証人尋問調書の証言は原判示第一、(一)、第二、(一)(二)(三)の各事実のみに関するものであるのに原判決が第一、(二)の事実認定の証拠に供しているのは誤であり、しかも被告人伊勢馬場の検察官に対する昭和三四年四月二四日附供述調書が措信し難いものなることは前叙のとおりであるから、原判示第一、(二)の事実を認むべき証拠がないのにこれを肯定した原判決は判決に影響を及ぼすべき事実を誤認したものにして原判決は破棄を免れない。論旨は結局理由がある。

同控訴趣意第一点、一、5について。

なるほど、被告人元山逸馬の検察官に対する昭和三四年五月六日附供述調書を被告人伊勢馬場治美の検察官に対する同年四月二二日附供述調書と比較対照して仔細に検討すれば、現金三〇〇〇円を授受した際における双方の言葉のやりとり、動作、位置等些細な点について所論の如き相違のあることは否み難いが、昭和三四年三月一日頃平原精米所内において被告人元山が被告人伊勢馬場に対し自己のために選挙運動を依頼し、その報酬等として現金三〇〇〇円を供与したという大筋においては双方の供述が合致しているから、右各供述調書は前叙の如き微細な差異あるに拘らず右供与の真相を物語るものとしてこれを措信するに十分であり、且つ被告人元山の右供述調書及び同被告人の司法警察員に対する同年五月七日附供述調書中の所論の如き各供述は挙示の他の証拠を参酌すれば、右金三〇〇〇円が畢竟原判示第一、(一)のとおり同被告人の被告人伊勢馬場に対する投票並に投票取纒等の選挙運動依頼の報酬等として供与された趣旨なることを肯認するに足るものである。

更に、被告人元山の検察官に対する昭和三四年五月六日附供述調書を仔細に検討し且つ原審証人上山佐月、同田村秋広の各証言を参酌すれば、検察官上山佐月が同被告人を取り調べた際所論の如き言辞を弄し脅迫、強制等を加えて自白を迫つた事実は認め難く、従つてまた、同被告人の司法警察員に対する同月七日附供述調書が前日検察官より加えられた脅迫の心理的影響下において作成されたものにして任意性を有しないという所論は採用の限りでない。そして、原判決挙示の関係証拠によれば原判示第一、(一)の事実は優に認められ、記録を精査しても原判決に所論の如き採証の誤、理由不備、事実誤認は存しない。論旨は理由がない。

同控訴趣意第一点、二について。

しかし、原判決は「被告人元山が来るべき武雄市議会議員選挙に立候補する自己のために投票並びに投票取纒等の選挙運動を依頼し」と判示しているから、該判文は同被告人が自己の当選を得る目的を有していたことを判示していることは極めて明らかであり、公職選挙法第二二一条第一項第一号の犯罪構成要件の判示に欠くるところはない。また、原判決は「右立候補の届出に先立ち」と判示しているから、第一、(一)の事実が一面において同法第二三九条第一号第一二九条所定の事前運動に当ることを判文上明示しているものというべく、更に、原判決はその冒頭において「被告人伊勢馬場が立候補者被告人元山の選挙人であつた」旨を明示しているから、右両名の選挙区を明記しなくても公職選挙法第二二一条第一号違反の判示として欠くるところはない。原判決に所論の如き訴訟法違反、理由不備は存しない。論旨は理由がない。

同控訴趣意第二点、一について。

しかし、前叙の如く原判決挙示の証拠中証拠能力に欠くる証拠は存在せず且つ挙示の各証拠によれば原判示第一、(一)の事実は優に認められる。原判決に所論の如き訴訟法違反、第一、(一)事実の誤認は存しない。論旨は理由がない。

同控訴趣意第二点、二について。

憲法第三八条第二項及び刑事訴訟法第三一九条第一項により証拠能力を否定された強制、拷問、脅迫による自白とは、当該強制、拷問、脅迫と因果関係を有する自白を指称し、たとえ強制、拷問、脅迫が加えられてもこれと自白との間に因果関係の存在しないことが明らかな場合においては自白の証拠能力は否定されないものというべきであるが、右因果関係の存否不明のときはなお因果関係の存在する自白と同様にその証拠能力を否定すべきものと解するのが被告人の人権保護を全うする所以であつて立法の趣旨に副うものといわねばならない。ところが、検察官の取調において被告人両名に対し脅迫、強制等が加えられた形跡が窺われないことは縷述のとおりであるから、検察官の被告人両名に対する各供述調書の証拠能力を否定すべきいわれはなく、また、記録を精査しても原判示第一、(一)事実に関する挙示の各供述調書の信用性を疑うべき事情は存在しない。

そして、押収にかかる手帖には被告人伊勢馬場が昭和三四年三月一日石切場に行つた旨の記載あることは相違ないが、同被告人の原審第八回公判における供述によれば、同被告人方と平原精米所との距離は僅か一粁位であり、また、同被告人の長男に当る原審証人伊勢馬場守の証言によれば、同被告人方より石切場までの距離は約三〇〇米に過ぎないことが認められるから、同被告人が当日石切場に行つたとしても該事実は毫も同被告人が同日平原精米所に赴き被告人元山より金三〇〇〇円の供与を受けた事実を肯定する妨げとなるものではなく、この点に関する原審の判断はまことに相当である。原判決に所論の如き訴訟法違反は存しない。論旨は理由がない。

同控訴趣意第三点について。

しかし、原判決の判示事実と適用法条を観れば、罰金刑の併科なる判文は用語上正鵠を失するけれども罰金刑の合算額以下の趣旨なることが看取され、原判決に所論の如き法令適用の誤は存しない。論旨は理由がない。

同控訴趣意第四点について。

しかし、原判決挙示の関係証拠によれば原判示第一、(一)の事実は優に認められる。論旨は理由がない。

被告人元山逸馬の控訴趣意一について。

しかし、記録を精査し原審証人上山佐月、同田村秋広の各証言を参酌して被告人元山逸馬の検察官に対する供述調書を仔細に検討すれば、検察官が同被告人を取り調べた際所論の如く強制、脅迫、偽計等を用いた形跡は認め難く、その他右供述調書の任意性を疑うべき事情は存しない。そして、右供述調書その他原判決挙示の関係各証拠によれば原判示第一、(一)の事実は優に認められる。記録を精査しても原判決に所論の如き採証の誤、事実誤認は存しない。論旨は理由がない。

同控訴趣意二について。

被告人伊勢馬場治美の検察官に対する昭和三四年四月二四日附供述調書が措信し難いこと、該供述調書を除いては原判示第一、(二)の事実を肯認し得べき証拠がないこと及び該事実を肯定した原判決が判決に影響を及ぼすこと明らかな事実を誤認したものにして破棄を免れないことは、弁護人吉浦大蔵の控訴趣意第一点、一、(3) に対する判断第二項において説明したとおりであるから、これを引用する。

同控訴趣意三について。

しかし、裁判官の伊勢馬場治美に対する証人尋問調書には立会つた訴訟関係人として被疑者元山逸馬の記載がある事実に徴すれば、被告人元山が右証人尋問に立ち会つた事実が看取され、仮りに同被告人が右証人尋問に立ち会わなかつたとしても、かかる証人尋問に被疑者を立ち会わせると否は裁判官の自由裁量に属するから(刑事訴訟法第二二八条第二項)、右証人尋問調書の証拠能力に毫も消長を及ぼすものではない。のみならず。右尋問調書を除外してもその余の証拠によつて原判示第一、(一)事実は優に認められる。論旨は理由がない。

弁護人野方寛の控訴趣意第一、(一)について。

しかし、刑事訴訟法第二二七条により検察官が伊勢馬場治美の証人尋問を請求した際同条所定の疎明がなされていることは弁護人吉浦大蔵の控訴趣意第一点、一、4の論旨に対する判断第一項後段において説明したとおりであるからこれを引用する。そして、右証人尋問請求書は必ずしも公判裁判所に提出しなければならないものではないから、右請求書が記録に編綴されていないからといつてそれが作成されなかつたものとはいわれないのみならず、仮りに右請求書が作成されなかつたとしても、これがため証人尋問調書が証拠能力を失ういわれは存しない。原判決が右証人尋問調書を証拠として原判示事実を認定したのは相当である。論旨は理由がない。

同控訴趣意第一、(二)について。

原判決挙示にかかる被告人伊勢馬場治美の検察官及び司法警察員に対する各供述調書の任意性を疑うべき事情がないこと、同被告人の検察官に対する昭和三四年四月二四日附供述調書における自白の信用性を否定すべきものであるのみならず、右自白を補強すべき何等の証拠も存しないからこの点において既に刑事訴訟法第三一九条二項により同被告人を原判示第二、(五)の事実につき有罪となし得ないことは、弁護人吉浦大蔵の控訴趣意第一点、一、3の論旨に対する判断第二項において説明したとおりであるからこれを引用する。従つて原判示第二、(一)乃至(四)の事実は挙示の関係証拠により優に認められるから、この点に関する論旨は理由がないが、第二、(五)の事実に関してはこれを肯認し得べき証拠がないのに拘らず原判決が挙示の証拠を以てこれを肯定したのは証拠の価値判断を誤り事実を誤認したものにしてこの誤は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、原判決は破棄を免れない。この点に関する論旨は理由がある。

同控訴趣意第二について。

しかし、原審証人平原卓爾の証言を仔細に検討すれば被告人伊勢馬場治美が昭和三四年三月一日平原精米所に行かなかつたものとは断定し難く、また押収にかかる手帳の記載は何等同被告人が同日右精米所に行つた事実を肯定する妨げとなるものでないことは弁護人吉浦大蔵の控訴趣意第二点、二に対する判断第二項において説明したとおりであり、原判決挙示の関係証拠によれば原判示第二(一)の事実は優に認められる。記録を精査しても原判決に所論の如き採証の誤事実誤認は存しない。論旨は理由がない。

そこで、刑事訴訟法第三九七条第一項に則り原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書に従い更に判決する。

当裁判所が認定した事実及び引用の証拠は、原判示第一、(二)及び第二(五)の各事実を削除し、被告人伊勢馬場治美の検察官に対する昭和三四年四月二四日附供述調書を除外する外、すべて原判示と同一であるからこれを引用する。

法律に照らすに、被告人元山逸馬の原判示第一、(一)の所為中当選を得るため三〇〇〇円を供与した点は公職選挙法第二二一条第一項第一号に、事前運動の点は同法第二三九条第一号第一二九条に当るが、右は一個の行為にして二個の罪名に触れるから刑法第五四条第一項前段第一〇条により重い前者の刑を以て処断することとし所定刑中罰金刑を選択して同被告人を罰金一万円に処すべく、被告人伊勢馬場治美の原判示所為中第二、(一)の事実は公職選挙法第二二一条第一項第四号に、第二、(二)の中一〇〇〇円を供与した点及び(三)(四)の各事実は同法第二二一条第一項第一号に当るが、第二、(二)の中事前運動の点は同法第二三九条第一号第一二九条に当りこれと一〇〇〇円の供与とは一個の行為にして二個の罪名に触れるから刑法第五四条第一項前段第一〇条により重き後者の刑を以て処断すべく、そして同被告人の右各所為は同法第四五条前段の併合罪であるから所定刑中いずれも罰金刑を選択して同法第四八条第二項に則りその合算額の範囲内において処断することとし同被告人を罰金一万円に処すべく、被告人両名に対し同法第一八条を適用して右罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置すべく、押収にかかる現金三〇〇〇円は被告人伊勢馬場が収受した利益であるから公職選挙法第二二四条前段によりこれを同被告人から没収し、被告人両名に対しては同法第二五二条第三項を適用し同条第一項の選挙権、被選挙権を有しない規定を適用しないこととし、原審における訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項本文に従い主文第六項のとおり被告人両名に負担させることとする。

なお、本件各公訴事実中(一)被告人元山逸馬が昭和三四年三月一五日頃武雄市武内町大字真手野の自宅において被告人伊勢馬場治美に対し自己のために投票取纒等の選挙運動をなしたことに対する報酬等として現金二〇〇〇円を供与し、(二)被告人伊勢馬場治美が同日同所において被告人元山逸馬が同趣旨を以て供与することの情を知り乍ら右金員の供与を受けたものであるという点については、各論旨に対する判断において説明したとおりいずれも犯罪の証明が十分でないから刑事訴訟法第三三六条に則り無罪の言渡をなすべきものとする。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤井亮 裁判官 中村荘十郎 裁判官 内田八朔)

弁護人吉浦大蔵の控訴趣意

第一点原判決には次の通り理由不備の違法がある。

原判決は罪となるべき事実として被告人元山逸馬は昭和三十四年三月二十日施行の武雄市議会議員選挙に際し同議員として立候補した者であるが、(一)右立候補の届出に先立ち同月一日頃同市武内町大字真手野字亀の甲精米業平原卓爾方において選挙人である相被告人伊勢馬場治美に対し、来るべき前記選挙に同町選挙区から立候補する自己のために投票並びに投票取纒等の選挙運動を依頼しその報酬等として現金三千円許りを供与し、(二)立候補届出後の同月十五日頃、同大字二七、三〇二番地の自宅において前記治美に対し、同人が自己のために投票取纒等の選挙運動をなしたことに対する報酬等として現金二千円許りを供与したものであると認定し、その証拠として、一、被告人等の当公廷での供述、二、証人平原卓爾の当公廷での供述((一))、三、被告人伊勢馬場治美の検察官に対する昭和三十四年四月二十二附供述調書((一))、四、同被告人の検察官に対する同月二十四日附供述調書((二))、五、被告人元山逸馬の司法警察員に対する同年五月七日附供述調書((一)(二))、六、同被告人の検察官に対する同月六日附供述調書((一)(二))、七、押収の現金三千円(押検第六号)((一))、八、押収の郵便貯金通帳、農協貯金通帳各一(押検第三号第四号)を挙示している外、九、起訴前における裁判官の伊勢馬場治美に対する証人尋問調書((一)(二))も証拠として採用している。

一、1、事件について略式命令を発した裁判官は刑事訴訟法第二〇条第七号によつて除斥される。そして除斥事由のある裁判官は当然に職務の執行から排除されるのであるから、爾後その事件について訴訟行為例えば同法第三三二条による移送の決定をすることはできない。ところが武雄簡易裁判所裁判官植村武雄は被告人伊勢馬場治美に対する公職選挙法違反被告事件につき略式命令を発し、同被告人から該命令に対する正式裁判の申立をしたところ右事件を同法条によつて佐賀地方裁判所武雄支部に移送する旨及び同事件被告人元山逸馬に対する本件とを併合する旨の決定をしているのであつて、これ等の事実は本件訴訟記録中各当該文書により明白である。しかし乍ら右決定はいづれも刑事訴訟法違反であり、被告人伊勢馬場治美に対する前掲被告事件は適法に右支部に係属したものとは謂えない。それにも拘らず、原裁判所は、訴訟の如何なる段階においても職権で調査すべき右管轄の点についてこれを看過し去り、原判決において、右移送の「決定は管轄の競合する地方裁判所に事件を移す形式的な裁判に止まり何等事件につき実質的内容の決定をなすものでない。むしろ右は事件につき裁判の公正を期する上に慎重でこそあれ、直ちに不公平を来すこともないから、これを以て刑事訴訟法第二十条に所謂除斥さるべき職務の執行には当らないと解するのが相当である」としている。しかしながら、この解釈は法の明文を無視し、等しく単独裁判官で事件を審判する武雄簡易裁判所よりも佐賀地方裁判所武雄支部を以て裁判の公正を期する点においてより慎重であると独断しているのみならず、これによつて直ちに不公平を来すことはないとして、本来法が除斥さるべき場合として明白に規定している事項を殊更に除斥さるべき職務の範囲外であると曲解したものと謂わねばならぬ。叙上の如くであるから、原審が被告人元山逸馬と共同被告人であるとして審理した結果得られた相被告人伊勢馬場治美の前掲証拠標目(一)の供述は、被告人元山逸馬に対する本件においてこれを証拠とすることは許されないものである。

(その他の控訴趣意は省略する。)

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